В силу несовершенства отдельных элементов украинской системы правосудия, для наших соотечественников риск пострадать как морально, так и материально остается очень высоким. Иногда, несмотря на якобы действующий принцип презумпции невиновности в уголовном праве, приходится доказательства своей невиновности или непричастности к преступлению оплачивать, прибегнув к услугам профессиональных защитников. А это зачастую может вылиться в круглую сумму. На что стоит рассчитывать при возмещении материального ущерба, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда?
В 2005 г. гражданин О. обратился в суд с иском о возмещении материального вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры. Истец аргументировал заявление тем, что в 2001 г. в отношении него было открыто уголовное дело. В 2003 г. в связи с недоказанностью участия в совершении преступления оно было закрыто. В том же году постановлением суда в пользу истца из Государственного казначейства Украины взыскана компенсация за моральный вред в размере 10 тыс. грн, а остальные требования оставлены без рассмотрения из-за нарушения порядка их предъявления в суд. После этого прокурор дважды отказывал истцу в определении размеров материального ущерба, который состоял из сумм, потраченных на приобретение лекарств и оказание юридической помощи. В общей сложности истец просил взыскать в его пользу за счет государства сумму материального ущерба в размере 238 грн. (лекарства) и 18500 грн. (юридическая помощь). Однако решением суда в пользу истца было взыскано лишь 238 грн. и 154 грн. соответственно. Постановлением апелляционного суда размер ущерба, понесенного вследствие оплаты юридических услуг, был увеличен до 4500 грн.
Истец подал кассационную жалобу, в которой просил постановление апелляционного суда изменить и взыскать в его пользу все 18500 грн. ВСУ пришел к выводу, что кассационная жалоба истца подлежит удовлетворению. Принимая решение о частичном удовлетворении иска о взыскании суммы за юридическую помощь, суд первой инстанции исходил из размера 15 грн. за полный рабочий день в соответствии с Порядком оплаты труда адвокатов по предоставлению гражданам правовой помощи в уголовных делах за счет государства, утвержденным постановлением Кабинета министров ?821 от 14 мая 1999 г. Апелляционный суд, изменяя решение суда первой инстанции, правильно исходил из того, что указанный выше Порядок в данном случае не может быть применен, поскольку юридическая помощь истцу предоставлялась не адвокатом по назначению или как малообеспеченному лицу, а на основании договорных отношений. Определяя размер взысканной суммы (4500 грн.), апелляционный суд указал, что он должен определяться, исходя из принципов разумности и справедливости. Но ВСУ с таким выводом апелляционной инстанции не согласился.
В соответствии с положениями ЗУ «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда», гражданину возмещается сумма, уплаченная им в связи с предоставлением ему юридической помощи (в том числе за участие адвоката в деле, написание кассационной и надзорной жалоб, поездки адвоката в суды высших инстанций). Кроме того, возмещение вреда (убытков) в полном объеме соответствует положению ст. 22 ГК Украины, а учет требований разумности и справедливости вышеупомянутым Законом предусматривается лишь при возмещении морального вреда.
ВСУ также указал на то, что право на возмещение вреда в полном объеме гарантировано Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., нормы которой, согласно ст. 17 ЗУ «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», являются источником национального права.
В итоге ВСУ счел, что требования истца о возмещении сумм, уплаченных им за предоставление ему юридической помощи, подлежат удовлетворению в полном объеме.
Пытаясь признать за собой право собственности на так называемое совместно нажитое имущество вне брака, следует четко представлять, что из этого имущества действительно является совместно нажитым, и какая его часть подлежит наследованию. В чем нам и поможет разобраться судебная практика ВСУ.
В 2006 г. гражданка Ф. обратилась в суд с иском к В. А. и В. Ю. о признании права собственности. Третьим лицом выступила государственная нотариальная контора. Истица отметила, что с 1995 г. проживала одной семьей без регистрации брака с В., который умер в 2005 г. За время совместного проживания ими был приобретен в собственность земельный участок и построен на нем дом, приобретена квартира в Киеве и автомобиль. Кроме того, в это время они основали ООО, доля В. в уставном фонде которого составляла 60%. Поскольку все приобретенное ими имущество было оформлено на имя В., его дети (ответчики по иску) являются наследниками первой очереди, не признают ее права на половину спорного имущества и планируют его унаследовать. Ссылаясь на указанное, истица просила суд признать за ней право собственности на 1/2 часть указанного имущества.
В 2007 г. решением горрайонного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск был удовлетворен. В кассационной жалобе ответчики ставили вопрос об отмене судебных решений и принятии нового решения об отказе в удовлетворении иска. Коллегия ВСУ пришла к выводу, что кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению.
Удовлетворяя иск, местный суд, с выводами которого согласился и суд апелляционной инстанции, руководствовался тем, что спорное имущество приобретено В. во время проживания с истицей как мужчины и женщины вне брака, а потому, в соответствии с требованиями ст. 74 Семейного кодекса Украины, это имущество является их общей совместной собственностью. Однако полностью согласиться с такими выводами судов нельзя.
Суд первой инстанции, в нарушение требований статей 213, 214 ГПК, не определился с характером спорного правоотношения, не обратил внимания на то, что спорное имущество (кроме доли в уставном фонде общества) было приобретено В. до вступления в силу СК Украины, и что спорные правоотношения были урегулированы действующим на то время нормами Закона «О собственности» и ГК 1963 г. Кроме того, суд первой инстанции, признавая право собственности на 1/2 часть дома, не принял во внимание, что истица сообщала об окончании строительства нового дома в 2001 г., а в материалах дела содержится только договор купли-продажи этого дома, датированный 1993 г. (т. е. до возникновения семейных отношений с В.), и других надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии на спорном земельном участке нового дома, узаконенного в установленном законом порядке, материалы дела не содержат.
Также суд первой инстанции при решении дела не учел, что спорный земельный участок был передан В. в собственность в порядке приватизации на основании решения исполнительного комитета, в связи с чем не может считаться объектом общей совместной собственности. Кроме того, признавая за истицей право собственности на 1/2 долю В. в уставном фонде ООО, местный суд не учел, что истица тоже является участником этого общества, а, согласно ст. 12 Закона «О хозяйственных обществах», собственником имущества, переданного ему учредителями и участниками, является само общество. Вклад в уставный фонд хозяйственного общества не является объектом права общей совместной собственности супругов. Апелляционный суд, в нарушение требований ст. 303 ГПК, на указанные обстоятельства внимания не обратил и должным образом не проверил доводов апелляционной жалобы. Таким образом, по мнению ВСУ, принятые по делу судебные решения нельзя признать законными и обоснованными, поэтому они подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Обзор судебной практики подготовлен
Егором Желтухиным,
«Судебно-юридическая газета»
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
СУДОВА ПАЛАТА У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
РІШЕННЯ від 15 липня 2009 року (витяг)
Про відшкодування шкоди
Орган, який приймав рішення про закриття кримінальної справи, двічі відмовляв ОСОБІ_1 у визначенні суми для відшкодування шкоди. Не погоджуючись із цим, ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним вище позовом. У зв’язку з наведеним колегія суддів вважає, що позивачем дотримана процедура та строки звернення з вимогами про відшкодування шкоди, встановлені п. 11 Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 р. N 6/5/3/41 (далі – Положення). При цьому зобов’язувати ОСОБУ_1 повторно в іншому провадженні оскаржувати чергову відмову прокурора у визначенні суми шкоди є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо ефективності способу правового захисту.
Відповідно до положень п. 4 ст. 3 Закону громадянинові відшкодовується сума, сплачена ним у зв’язку з наданням йому юридичної допомоги. ОСОБОЮ_1 надані докази (квитанції, довідки), з яких вбачається, що в період незаконного притягнення до кримінальної відповідальності їй надавалась юридична (правова) допомога адвокатом ОСОБА_2, якому було сплачено 3500 грн., і представником ПП «Міленіум-2000», якому сплачено 15 тис. грн.
У відповідності до пунктів 4, 10 Положення, завдана громадянинові шкода відшкодовується у повному обсязі незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Громадянинові повертаються суми, сплачені ним у зв’язку з наданням юридичної допомоги. До таких відносяться суми, сплачені адвокатському об’єднанню (адвокату) за участь адвоката у справі, написання касаційної і наглядної скарг, а також внесені у рахунок оплати витрат адвоката у зв’язку з поїздками у справі до касаційної та наглядної інстанцій. Таким чином, зазначене законодавство передбачає відшкодування шкоди (збитків) у повному обсязі.